作者:常雨軒 專利代理師、律師
在目前的專利申請實踐中,尤其是化學(xué)領(lǐng)域的專利申請,比較常見的一種申請方式是先提交在先專利申請作為優(yōu)先權(quán)文件,并在12個月后的正式申請中在補(bǔ)充相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)來完善專利申請,同時要求在先申請的優(yōu)先權(quán)。那么,這種申請策略就帶來一個問題,即在后申請能否享有優(yōu)先權(quán)?
根據(jù)專利法第二十九條規(guī)定,在后申請能夠享有優(yōu)先權(quán)需滿足的條件之一是“在后申請和在先申請為相同主題”。審查指南規(guī)定,專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型,是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。
在化學(xué)領(lǐng)域中,以化合物專利為例,人們往往認(rèn)為只要該化合物記載于在先申請中,那么在后申請基本上就能夠享有該化合物專利的優(yōu)先權(quán)。對此,筆者認(rèn)為,如果該化合物專利沒有記載相應(yīng)的技術(shù)效果并達(dá)到充分公開的程度,在后申請能否享有優(yōu)先權(quán)仍然是存在疑問的。
從一個實例分析,例如,在先申請記載了化合物X具有Y用途,未記載足以證明化合物X可以用于該用途的實驗數(shù)據(jù),本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測該用途,在后申請要求保護(hù)化合物X的Y用途,并在說明書中補(bǔ)充了證明該用途的實驗數(shù)據(jù)。在這種情況下,由于在先申請沒有充分公開證明化合物X具有Y用途的實驗數(shù)據(jù),本領(lǐng)域技術(shù)人員基于在先申請無法得出化合物X具有Y用途這一技術(shù)效果,因此,在先申請與在后申請中記載的技術(shù)效果并不相同。那么這種情況下,在后申請很有可能無法享有在先申請的優(yōu)先權(quán),即便是其文字性地記載了“化合物X的Y用途”。(參見專利復(fù)審委員會2014年李亞林等的課題報告“優(yōu)先權(quán)成立的判定標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任分配”)。
再例如,在先申請記載了化合物X,并給出了一種技術(shù)效果Y。在后申請補(bǔ)充了化合物X的技術(shù)效果Z。如果在后申請需要從技術(shù)效果Z爭辯化合物X具備創(chuàng)造性時,由于技術(shù)效果Z并沒有記載在在先申請中,此時,同樣不滿足審查指南對于技術(shù)效果相同的規(guī)定。在這種情況下,筆者同樣認(rèn)為,在后申請也很可能無法享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。
目前法院雖然沒有針對該問題的判決,但筆者認(rèn)為,在專利申請的撰寫策略制定中,要盡量避免上述情況的發(fā)生,以保證能夠享有優(yōu)先權(quán)。而對于無效和訴訟案件的辦理過程中,如果遇到這種情況,辦案人員可以嘗試從該角度來闡述優(yōu)先權(quán)不能成立。